Меню Услуги

Правовое регулирование наследования по завещанию в Российской Федерации


Страницы:   1   2   3   4   5   6

Узнай стоимость написания такой работы!

Ответ в течение 5 минут!Без посредников!

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Становление и развитие правового регулирования наследования по завещанию в российском гражданском праве
  • 1.1. Историко-правовой анализ законодательства о наследовании по завещанию
  • 1.2. Современное российское о наследовании по завещанию
  • Глава 2. Анализ правовой сущности завещания
  • 2.1. Форма завещания и правила его составления
  • 2.2. Содержание завещания и виды завещательных распоряжений
  • Глава 3. Организационно-правовое обеспечение осуществление завещания
  • 3.1. Отмена, изменение, толкование и исполнение завещания
  • 3.2. Правовое регулирование свободы завещания и условий его ограничения
  • 3.3. Совершенствование законодательства в области наследования по завещанию и практики иго применения
  • Заключение
  • Список использованных источников

 

Введение

Актуальность работы. Опираясь на мнение Д.Д. Грима, следует сказать, что «возможность распоряжения личным имуществом, предусмотренный гражданским законодательством на случай смерти гражданина является важнейшим». Соответственно, завещание – есть важнейший институт, созданный для реализации этого права.

1 марта 2002 г. вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), посвященная регулированию наследственного права.

Эта часть ГК РФ является логическим продолжением и развитием двух предыдущих частей и, конечно же, Конституции РФ.

Как верно заметил проф. П.В. Крашенинников: «Несмотря на безусловную новизну и современную регламентацию отношений в сфере наследования, раздел V Кодекса не является революционным (в смысле ломки и переделки), а во многом представляет пример использования лучшего из накопленного опыта в праве».

Также следует отметить, что в реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, не составив предварительно завещания, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное, а значит, и мое», теряется в нынешней ситуации.

Появление частной собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. Однако не всегда при решении вопроса о наследстве имеется завещание, и тогда действуют нормы гл. 63 ГК РФ.

В настоящее время закрепление в части 3 ГК РФ принципа свободы завещания выражается в предоставлении любому гражданину возможности распорядиться своим имуществом на случай смерти в порядке, определенном законом, либо воздержаться от подобного распоряжения. При всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает ограничение правила об обязательной доле в наследстве. Причем, как отмечает Б.А. Булаевский, – «правила об обязательной доле в наследстве являются единственным ограничением свободы завещания и являются границей действия принципа свободы завещания», что также важно отразить в рамках данной работы.

В настоящее время в России все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении дальнейшей судьбы наследственного имущества после смерти его собственника.

В реальной жизни мы не задумываемся о том, что наступает день и час, когда человек уходит из жизни, оставляя многие проблемы своим родным и близким. Старшее поколение, воспитанное в духе «все вокруг государственное, а значит, и мое», теряется в нынешней ситуации. Появление частной собственности у значительного числа граждан должно сформировать новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее.

Большинству хотя бы раз в жизни приходится сталкиваться с вопросами наследственного права. Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного права.

Трудно переоценить значимость Гражданского кодекса Российской Федерации. Гражданский кодекс Российской Федерации исходит из конституционных положений о гражданском законодательстве как о предмете ведения Российской Федерации, гарантируемом в России единстве экономического пространства, свободном перемещении товаров, услуг и финансовых средств, признании и защите равным образом частной государственной и муниципальной собственности.

Частная собственность и право её наследования охраняются, государством, это право является конституционным правом. В статье 35 Конституции Российской Федерации закреплено: «Право наследования гарантируется». Право наследования тесно связано с правом частной собственности граждан. Наследование является одним из оснований возникновения права собственности.

Все равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.

Вопросы наследственного права в настоящее время приобретают всё большую актуальность. Это объясняется, в первую очередь тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Так, если раньше самым ценным переходящим по наследству имуществом были, к примеру, автомобиль, дача, вклад (при этом обладателями такого имущества были далеко не все граждане), то сейчас объектами наследственного права могут быть и квартиры, и жилые дома, и земельные участки, и другие виды имущества. Кроме того, наследование означает гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти. В связи с этим нормы наследственного права сейчас приобретают особую важность.

Узнай стоимость написания такой работы!

Ответ в течение 5 минут!Без посредников!

В новых условиях российской государственности определенная роль в преобразовании экономической основы нашего общества отводится совершенствованию наследственного законодательства, так как возрастают требования общества к улучшению качества законов и их роли в реализации принципа социальной справедливости в обществе.

А право наследования означает, прежде всего, гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Объектом работы являются общественные отношения, складывающиеся при юридической или фактической реализации права на наследственную массу при на наличии завещания.

Предметом работы выступают нормативные правовые акты, регулирующие наследование по завещанию.

Теоретическая база работы – труды известных отечественных и зарубежных правоведов, таких как: Л.П. Ануфриева, М.И. Брагинский, С.Н. Братусь, Б.А. Булаевский, В.В. Витрянский, Б.М. Волина, И.Н. Гвоздева, Д.Д. Гримм, О.С. Иоффе, О.М. Козырь, О.А. Красавчиков, П.В. Крашенинников А.Л. Маковский, С.А. Муромцев, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Ю.К. Толстой, А.М. Эрделевский и др.

Цель работы – рассмотреть юридические особенности правового регулирования наследования по завещанию.

Для раскрытия обозначенной цели, дипломантом сформулированы нижеследующие задачи.

  1. Представить исторический аспект темы.
  2. Рассмотреть правовые основы наследования по завещанию.
  3. Изучить теоретические аспекты темы реализации наследственных прав, связанных с завещанием.
  4. Изучить вопросы, связанные с правовым регулированием наследования по завещанию.
  5. Рассмотреть особенности составления завещания.
  6. Проанализировать единственное ограничение принципа свободы завещания правом на обязательную долю в наследстве.
  7. Сделать выводы по результатам написания дипломного проекта.

Структура работы определена целью дипломного проекта и включает в себя: введение, три главы, которые содержат параграфы, заключение и список использованных источников.

 

Глава 1. Становление и развитие правового регулирования наследования по завещанию в российском гражданском праве

1.1. Историко-правовой анализ законодательства о наследовании по завещанию

Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В соответствии со статьей 1118 3 части ГК РФ “Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания” — наследование по завещанию. Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем.

Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 глава 63 третьей части Г. В реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Прежде всего следует обратить внимание на то, на что упорно в течении многих лет указывает статистика стран, которые бесспорно следует отнести к числу демократических правовых государств с развитой рыночной экономикой, Германии , Англии, Франции, Нидерландов и многих других: около 70 процентов граждан не оставляют завещаний. В России завещание, это нечто особенное, оставляемое до недавнего времени лишь небольшим числом весьма “продвинутых” в юриспруденции граждан. Причин тому много – невысокая правовая культура части населения, смерть в раннем возрасте, скоропостижная смерть, суеверная боязнь составлением завещания ускорить естественное течение событий и другие.

Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по закону и это не может быть предметом соглашения. Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству (статья 1141 ГК). Если обратиться к истории развития российского законодательства, то можно отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе. Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки Козлов Д. Г. В нашей литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленном законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке установленном завещателем. Завещание, как акт выражения воли завещателя, представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какого–либо встречного волеизъявления другого лица.

Выделим следующие периода исследования:

  1. конец XIX в.- 1918 г.- период действия Свода законов Российской Империи, создание проекта Гражданского Уложения до принятия Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 года » Об отмене наследования «.
  2. 1918 г.- 1962 г.- период создания, принятия и действия Гражданского кодекса РСФСР 1922 года, существенные изменения в который были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 год » О наследниках по закону и по завещанию » до введения в действие Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.
  3. 1962г.- 2001г- период действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 года до принятия Федерального закона от 11 апреля 2001 г. » О внесении изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР «. В этот же период происходит реформирование наследственного права.
  4. 01 марта 2002 год- на основании Федерального закона от 26 ноября 2001года, введена в действие часть третья Гражданского кодекса РФ (раздел V » Наследственное право «, принятая 01 ноября 2001г Государственной Думой и одобренная Советом Федерации 14 ноября 2001 года.

1.2. Современное российское законодательство о наследовании

Первобытный строй – первая в истории человечества общественно – экономическая формация. В этот период, особенно на ранних этапах его развития, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современном понимании еще не существовало просто по тому, что наследовать было нечего. Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли. Во владении и пользовании рода и племени, а в последствии семьи оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду, кроме тех которые подлежали захоронению вместе с умершим. Возникающие при этом отношения регулировались не нормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Их соблюдение освещалось и обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением в первую очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода. Отступнику грозило изгнание из рода, что зачастую обрекало его на голодную смерть.

Первобытно общинный строй со временем переродился в матриархат, который дошел до развитого. В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).

Одним из первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это период царствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог “отвергнуть” своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала и свое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.

В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.

Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.

Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.

По мере как хозяйство из присваивающего становится производящим, что сопровождается ростом имущественной обособленности отдельных семей и ослаблением родоплеменных связей, вопрос о том кому достанется имущество умершего становится все более актуальным. В сущности, зарождение и наследование идут рука об руку с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности и средств производства. Появляются особые институты, которые призваны оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находится рычаги власти, от возможных посягательств. Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и будет выполнять по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту − наследованию роль сторожевого пса. Расцвет частной собственности приводит к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечить удовлетворение самых различных потребностей людей за исключением, пожалуй самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может.

В исторической перспективе наследование по закону возникло раньше наследования по завещанию и в течение многих веков находилось в центре наследственного права. Вместе с тем развитие человеческой цивилизации обнаруживает, что возрастание внимания к правовому регулированию наследования по завещанию является одним из последствий развития личности. Чем более общество готово воспринимать человека как личность, которая сама определяет свои поступки и их последствия, тем больше внимания наследованию по завещанию уделяет действующее в этом обществе право. Такая готовность развивается в общем медленно. Однако история показывает, что в определенные моменты такое развитие приобретает скачкообразный характер. Так обычно происходит, когда массы людей оказываются вовлеченными в военные действия. В этих экстремальных условиях, с одной стороны, особенно ярко обнаруживается, что человек — это независимая личность, а с другой — само существование человека ставится под повышенную угрозу. Не случайно, в частности, в античном Риме древнейшим видом завещания было так называемое «завещание перед войском, выступающим в поход(testamentum in procinctu), а несколько позже там же полностью свободным от любых формальных требований стало так называемое «завещание солдата» (testamentum militis).

В дореволюционном русском праве существовало правило о наследниках по завещанию и наследниках по закону: «Право наследования … простирается на всех членов рода, одно кровное родство составляющих, до совершенного прекращения одного не только в мужском, но и в женском поколении». Это правило означало, что родственники призываются к наследованию по русскому законодательству без ограничения степенью родства.

Во втором десятилетии XX в. медленное и противоречивое развитие российского наследственного права было прервано почти на полвека.

С введением в 1918 г. системы раздела имущества умерших между государством и некоторыми близкими к умершему лицами наследование по завещанию было вообще отменено. Согласно Декрету от 18 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» государство получало основную часть имуществ умерших, гражданам же выделялась часть, которая именовалась «трудовым хозяйством в городе и деревне». Декрет исчерпывающе перечислял лиц, которым она выделялась: нетрудоспособные родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, супруг, братья и сестры (ст. 2). Декрет не давал гражданам возможности расширять этот круг и тем самым уменьшать притязания государства. Поэтому он открывался следующим постановлением: «Наследование… по духовному завещанию отменяется» (ст. 1).

Затем последовало превращение наследования по завещанию в разновидность наследования по закону. ГК 1922 г. установил, что завещанием признается лишь такое распоряжение на случай смерти, которое сделано в пользу одного или нескольких лиц из числа наследников по закону (ст. 422). Сходное ограничение наследования по завещанию существовало и до 1917 г., но оно касалось лишь так называемых «родовых имений» (ст. 1068.1 ч. 1 т. X Свода законов Российской империи).

Таким наследование по завещанию оставалось на протяжении Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Десятки миллионов были вовлечены в военные действия, что дало мощный толчок развитию личности. Реакция наследственного права на этот исторический процесс была ограниченной. В 1942 г. был введен упрощенный порядок удостоверения завещаний военнослужащих. Однако составлять завещания можно было по-прежнему только в пользу наследников по закону, в число которых ГК 1922 г. не включал родителей. Ограничение свободы завещания было лишь несколько ослаблено 14 марта 1945 г., когда было разрешено совершать завещания в пользу лиц, не входивших в круг наследников по закону, но лишь при отсутствии наследников по закону. Только спустя почти два десятилетия Основы 1961 г. (ст. 117, 119) и затем ГК 1964 г. ввели свободу завещания. Однако в этих актах на первое место было поставлено наследование по закону и лишь на второе — наследование по завещанию (ст. 527 ГК 1964 г.). Этому соответствовала и структура раздела ГК 1964 г., посвященного наследованию.

Лишь по истечение 38 лет с принятие ГК части третьей 2002г. завещание было поставлено на первое место. Виды наследственного правопреемства перечислены в ч. 1 ст. 1111. На первое место закон помещает наследование по завещанию, а на второе — наследование по закону. За этим стоит принципиальная позиция законодателя. Наследование по завещанию поставлено на первое место не только в ст. 1111, но и в целом в разделе V ГК: наследованию по завещанию посвящена гл. 62, за которой следует гл. 63 «Наследование по закону». Принципиальная позиция ГК выражается, однако, не только в структуре раздела V, но и в детальности регулирования. В центре правового регулирования — наследование по завещанию. Это отразилось даже в том, что ему посвящены 23 статьи (1118 — 1140), а наследованию по закону — 11 статей (1141 — 1151). В связи с этим можно сделать вывод что наследственное право развивается адекватно обществу.

Исторический аспект

В отечественном законодательстве институт наследования прошел путь, близкий пути института частной собственности. Если в первые годы советской власти право наследования было фактически отменено, то Конституцией 1993 г. гарантировано в соответствии с её ст. 35.

Новые экономические условия вызвали необходимость серьёзных изменений в наследственном праве. В целях уравнивания частной собственности с другими её формами появилась необходимость расширения прав гражданина по распоряжению своей собственностью, в том числе и на, случай смерти (свобода завещания).

Отмена с началом экономических преобразований законодательных запретов в отношении видов, объёма и стоимости имущества, которое может принадлежать гражданам (пункты 1 и 2 статьи 213 Гражданского кодекса Российской Федерации), привело к тому, что в составе такого имущества (а, следовательно, и в составе наследства) оказались земельные участки, предприятия, другая недвижимость, а также многочисленные и разнообразные имущественные права. Эти факторы предопределили необходимость дополнения и детализации механизмов перехода и распределения наследственного имущества.

С 1 марта 2002 года введена в действие третья часть нового Гражданского кодекса Российской Федерации. Это обстоятельство знаменует собой окончание ещё одного важного этапа кодификации современного отечественного гражданского законодательства. Его значение определяется не только новым регулированием наследственного и международного частного права, составляющим предмет данного закона. Незадолго до принятия третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации был также отменён «мораторий» на применение его главы 17, посвященной вещным правам на землю и соответственно этому первая часть Кодекса стала применяться в полном объёме.

В результате новый Гражданский кодекс теперь действительно становится главным гражданским законом во всех отношениях, входящих в состав предмета гражданского законодательства. В свою очередь, это позволяет считать в значительной мере завершенной кодификацию нового гражданского законодательства России.

Наследственное право, затрагивающее права и интересы широкого круга граждан, является одной из наиболее консервативных отраслей законодательства. Поэтому в части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации сохранены традиционно устоявшиеся в отечественном законодательстве подходы к основным институтам наследственного права.

Анализ раздела 5 нового Гражданского кодекса Российской Федерации показывает, что основные институты наследственного права, хотя и претерпели некоторые изменения, в целом сохранены. Новый Гражданский кодекс не отказался от таких основополагающих для наследственного права принципов и положений как: универсальность наследственного правопреемства, наследование по праву представления, подназначение наследника, завещательный отказ, возложение, обязательная доля.

В части третьей Гражданского кодекс заложен традиционный для отечественного законодательства принцип универсальности наследственного правопреемства: наследник заступает на место наследодателя не только во всех его имущественных правах, но и обязанностях. С этим принципом тесно связаны нормы, регламентирующие условия принятия наследства под условием или с оговорками.

Другим принципом, заложенным в законе, является принцип свободы завещания. Это означает, что завещатель’ может по своему выбору как распорядится всем своим имуществом или его частью, так и не оставить никаких распоряжений на этот счёт.

Часть третья ГК Российской Федерации имеет два раздела: раздел 5 «Наследственное право» (ст. 1110-1185) и раздел 6 «Международное частное право» (ст. 1186-1224).

Пятый раздел является основным правовым актом, регулирующим наследственные отношения. В то же время, поскольку реализация большинства наследственных отношений неотделима от совершения соответствующих нотариальных действий, его нормы рассчитаны на применение совместно с нормами законодательства Российской Федерации о нотариате. «Это вызвано тем, что порядок совершения нотариальных действий, а также все связанные с ними отношения будут урегулированы непосредственно нотариальным законодательством РФ либо в установленном им порядке».

В части третьей ГК Российской Федерации сохранены традиционные для отечественного наследственного права основания наследования. Первым названо наследование по завещанию, а вторым — по закону. Хотя в прежнем законодательстве наследование по закону имело место, лишь когда и поскольку оно не было изменено завещанием, то есть, по сути, находилось как бы на втором месте, в действительности оно было преобладающим основанием наследования, так как завещать-то во многих случаях, кроме обычных предметов домашней обстановки и обихода, фактически было нечего. Формальное выдвижение наследования по завещанию на первое место стало прямым следствием как расширения самого круга объектов наследственного преемства, то есть объектов частной собственности граждан, так и возможностей распоряжения находящимся в частной собственности имуществом. Такой подход имеет целью способствовать преодолению тенденции, когда составление завещания является, скорее, исключением, чем правилом.

Отражением положений действующего законодательства, касающихся состава участников гражданско-правовых отношений, явилось включение в число лиц, которые могут призываться к наследованию, помимо граждан, также юридических лиц и государства. Гарантией защиты прав и законных интересов участников наследственных отношений являются правила, касающиеся недостойных наследников.

В целом же, можно сделать вывод о том, что раздел третий Гражданского кодекса Российской Федерации содержит весьма современное, в достаточной мере развитое и тщательно обоснованное правовое регулирование наследственных отношений, вполне отвечающее как нынешним потребностям, так и задачам развития отношений частной собственности. В новом законодательстве сохранена преемственность принципов регулирования и конкретных норм ранее действовавшего законодательства, подняты на законодательный уровень определённые положения, сформулированные судебной и нотариальной практикой. И, наконец, в нём содержатся абсолютно новые нормы. Всё это обеспечивает такой уровень регулирования наследственных отношений, который будет соответствовать новым социально-экономическим, условиям, сложившимся в России.

Кроме этого, новое законодательство отличается более подробным и детальным регулированием. Такой подход объясняется необходимостью, во-первых, сосредоточить регулирование наследственных отношений на уровне закона, отказавшись от множества ранее принимавшихся на различном уровне, а чаще всего на уровне ведомств правовых актов; во-вторых, обеспечить единообразие и стабильность нотариальной и судебной практики применения норм, регулирующих наследственные отношения.

Следует обратить внимание на содержание Федерального закона от 26 ноября 2001 года № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Помимо правил, непосредственно касающихся действия норм ГК Российской Федерации о наследственном и международном частном праве, а также связанных с этим отмен и изменений в действовавшем законодательстве, он содержит две важные новеллы общего характера.

Во-первых, им внесены изменения во вводные законы к первой и второй частям ГК Российской Федерации, позволяющие сохранить действие подзаконных актов как Российской Федерации и РСФСР, так и временно применяемых на российской территории аналогичных актов бывшего Союза ССР по вопросам, которые теперь, согласно положениям нового ГК Российской Федерации, должны регулироваться только федеральными законами, а не подзаконными актами. При этом речь идёт о действующих подзаконных нормативных актах, принятых либо высшими законодательными органами государства, либо Правительством.

Во-вторых, внесены изменения во вводные законы к первой и второй частям ГК Российской Федерации, касающиеся исковой давности. Теперь на соответствующие требования прямо распространяются не только давностные сроки, предусмотренные новым ГК Российской Федерации, но и правила их исчисления, причём это касается также давностных сроков, предусмотренных правилами части второй ГК Российской Федерации.

Законодательство о наследовании можно определить как систему правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, то есть отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.


Страницы:   1   2   3   4   5   6


Узнай стоимость написания такой работы!

Ответ в течение 5 минут!Без посредников!